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注冊取得商標(biāo)權(quán)的一元模式

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與商標(biāo)權(quán)取得上的使用原則相對應(yīng),商標(biāo)權(quán)取得上的注冊原則以申請注冊在先作為確定商標(biāo)權(quán)歸屬的依據(jù);只有注冊商標(biāo)才受到商標(biāo)權(quán)保護(hù)。有人也稱其為純粹的注冊原則模式。[167]在這一原則之下,權(quán)利的取得基于如下三個法律事實(shí):主體選定商標(biāo)的行為,主體向國家商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)的申請行為,國家商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)的審批行為。上述三個行為互相結(jié)合才使得相關(guān)權(quán)利得以形成。法國采取這一原則。法國《知識產(chǎn)權(quán)法典》712-1規(guī)定,商標(biāo)所有權(quán)通過注冊取得。商標(biāo)得以共有形式取得。注冊自申請?zhí)峤恢掌?0年有效并得多次續(xù)展。我國商標(biāo)立法也采行商標(biāo)權(quán)的注冊取得原則,在《商標(biāo)法》第4條規(guī)定,自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中,對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的,應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。同時,該法第56條規(guī)定,注冊商標(biāo)的專用權(quán),以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。
采用一元注冊制模式的國家,一般都為保護(hù)商標(biāo)在先使用設(shè)計(jì)在先使用人繼續(xù)使用不侵權(quán)制度。從限制注冊商標(biāo)專用權(quán)的角度談商標(biāo)在先使用的效果問題,商標(biāo)在先使用人可以商標(biāo)使用在先來對抗在后注冊的商標(biāo)專用權(quán)人。我國學(xué)者對此有不同的提法,有的稱其為“先使用權(quán)”,認(rèn)為先使用權(quán)是指某人在他人申請商標(biāo)注冊前已經(jīng)在相同或者類似商品上使用與注冊商標(biāo)相同或近似商標(biāo),當(dāng)他人申請注冊的商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊后,該先用人享有在原有的范圍內(nèi)繼續(xù)使用其商標(biāo)的權(quán)利。[168]有的則稱其為“商標(biāo)先用權(quán)”,認(rèn)為商標(biāo)先用權(quán)是指在他人獲得商標(biāo)權(quán)之前已經(jīng)使用該商標(biāo)的所有人,享有在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利。[169]有的稱其為“商標(biāo)在先使用權(quán)”。[170]當(dāng)然,這里在先使用的商標(biāo)指的是未注冊商標(biāo),是時間上早于他人實(shí)際使用但自己未予申請注冊的商標(biāo)。[171]事實(shí)上,先使用權(quán)是保護(hù)在先使用人的其中一種形式,為與“在先使用”相區(qū)別,本文采“商標(biāo)先使用權(quán)”的提法。但無論采什么提法,如上兩種定義方式所示,就該概念所下的定義都大同小異。
在先使用的商標(biāo)與在后注冊商標(biāo)之間的沖突問題在我國存在已久,早在20世紀(jì)就出現(xiàn)過相關(guān)案例,如“芙蓉”在某企業(yè)生產(chǎn)的肥皂上雖已使用二十多年,但因另一家企業(yè)注冊了“芙蓉”牌肥皂而被迫停止再使用。[172]遺憾的是,第三次修改《商標(biāo)法》之前,我國商標(biāo)法律制度對商標(biāo)先使用權(quán)未作具體規(guī)定。這也招來學(xué)界和實(shí)務(wù)界的口誅筆伐,在世界諸國和法域的商標(biāo)法律制度大多都規(guī)定商標(biāo)先使用權(quán)的情況下,我國卻沒有順勢而動;而且商標(biāo)先使用權(quán)制度能夠彌補(bǔ)申請?jiān)谙仍瓌t和注冊原則的不足,保護(hù)公平競爭,平衡商標(biāo)注冊人和先使用人的利益,避免給在先使用人帶來不公平的后果,制止商標(biāo)搶注行為。[173]2013年《商標(biāo)法》在第59條第3款規(guī)定了商標(biāo)在先使用權(quán),即商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前,他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo),但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。但該條如何適用,需要探討的問題很多。
有學(xué)者主張,只要在先商標(biāo)使用人對該商標(biāo)的使用是連續(xù)性的就可以主張先使用權(quán)[174];另有學(xué)者認(rèn)為,先使用的商標(biāo)必須在商標(biāo)權(quán)人使用前已經(jīng)產(chǎn)生了一定的影響,并為相關(guān)消費(fèi)者所熟悉[175];還有人認(rèn)為,主張先使用權(quán)的商標(biāo)必須也具有一定程度的知名度,但不一定是在全國范圍內(nèi)為廣大公眾所熟悉,只是在某個或某幾個狹小的地域范圍內(nèi)具有一定知名度即可。[176]有的則采日本《商標(biāo)法》中“廣為知曉”(広く認(rèn)識されている)的要求。[177]2013年《商標(biāo)法》采用的是“有一定影響”標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于在什么范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標(biāo)的問題,有人認(rèn)為,其適用的范圍僅限于原來使用的商品和服務(wù),不得擴(kuò)大到類似的商品和商標(biāo)上[178],也不能超出原來的特定地區(qū)[179];但也有人認(rèn)為,商標(biāo)在先使用人可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)大經(jīng)營地域,如果商標(biāo)注冊權(quán)人限制在先使用人的生產(chǎn)規(guī)模則構(gòu)成商標(biāo)權(quán)的濫用。但商標(biāo)注冊權(quán)人有權(quán)要求在先使用人附加一些區(qū)別性標(biāo)志以使二者商品區(qū)別開來。[180]我們可以設(shè)想一下,假如我們限定在先使用人使用商標(biāo)的商品或服務(wù)類型,同時也限定其使用的地域范圍;再假設(shè)在后注冊的商標(biāo)專用權(quán)人的商品逐漸占領(lǐng)了全國市場,那么,商標(biāo)在先使用人主張并行使商標(biāo)先使用權(quán)的意義并不大,相反可能會因?yàn)樾惺股虡?biāo)先使用權(quán)而貽誤了以其他商標(biāo)迅速發(fā)展的大好時機(jī)。
因?yàn)樵谖覀兗傧氲母窬窒拢陨虡?biāo)權(quán)人最終會以汪洋大海淹沒在先商標(biāo)使用人所堅(jiān)守的那座孤島——原有的經(jīng)營區(qū)域,在先使用人在一直使用的商標(biāo)之上建立起來的商譽(yù)最終也會拱手讓給注冊商標(biāo)專用權(quán)人。從這個意義上考慮,第二種觀點(diǎn)有很大的說服力,它直接關(guān)系到先使用權(quán)存在的根本意義問題。但是,現(xiàn)實(shí)生活中的情況紛繁復(fù)雜,注冊商標(biāo)權(quán)人的商品也可能始終未占領(lǐng)相關(guān)市場,甚至迅速退出市場,或者注冊商標(biāo)權(quán)人一直沒有擠進(jìn)在先商標(biāo)使用人所在的經(jīng)營區(qū)域,先使用權(quán)人始終立于不敗之地,在這些情況下,即使限定在先商標(biāo)使用人繼續(xù)使用的地域范圍和經(jīng)營規(guī)模,行使先使用權(quán)仍然有意義。而且,如果商標(biāo)法不將使用作為商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生的方式,商標(biāo)在先使用就只能作為限制注冊商標(biāo)專用權(quán)的事由,允許在先使用商標(biāo)超出原來的經(jīng)營和地域范圍,這明顯有?!跋拗剖掠伞钡姆烙再|(zhì),也不利于鼓勵商標(biāo)使用人盡快申請注冊商標(biāo),與商標(biāo)注冊制設(shè)計(jì)之初衷不符。
因此,本文傾向于限定在先使用商標(biāo)繼續(xù)使用的商品范圍和地域范圍的觀點(diǎn)。至于在商品或服務(wù)之上附加一些標(biāo)識使在先使用商標(biāo)與注冊商標(biāo)不發(fā)生混淆,這本是商標(biāo)先使用權(quán)行使的條件之一——非混淆性使用,而不是商標(biāo)先使用權(quán)人能夠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營范圍的理由,因?yàn)槿绻虡?biāo)的繼續(xù)使用必然會導(dǎo)致消費(fèi)者混淆,則先使用權(quán)從一開始就不得行使。從《日本商標(biāo)法》第32條的規(guī)定來看,其第1款規(guī)定,在他人申請注冊商標(biāo)之前,在日本國內(nèi)非以不正當(dāng)競爭為目的在該商標(biāo)注冊申請指定的商品或服務(wù)或者類似商品或服務(wù)上已經(jīng)使用與申請注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo),結(jié)果使其經(jīng)營的商品或服務(wù)的標(biāo)志在他人提出商標(biāo)注冊申請時已在需求者中廣為知曉,則該商標(biāo)使用人有權(quán)繼續(xù)在前述商品或者服務(wù)上使用該商標(biāo)。繼承了該業(yè)務(wù)經(jīng)營的人也同樣享有此權(quán)利。[181]第2款規(guī)定,商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)專用權(quán)人可以要求前款先使用權(quán)人在其經(jīng)營的商品或服務(wù)上附加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識,以防止發(fā)生混淆。很明顯,在并存使用容易導(dǎo)致混淆的情況下,要求附加標(biāo)識是商標(biāo)專用權(quán)人對商標(biāo)先使用權(quán)人的權(quán)利,本屬于先使用權(quán)人的義務(wù),不可能因此給先使用權(quán)人帶來什么優(yōu)惠或豁免,先使用權(quán)人也不能因附加標(biāo)識行為而提出擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模等要求。
歷史上還存在過一種注冊制度,即先注冊、后使用的制度,這種制度也被稱為“全面注冊制”或者“強(qiáng)制注冊制”。實(shí)行它的目的主要是在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理,是典型計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的反映。原蘇聯(lián)和我國1963年的《商標(biāo)條例》都實(shí)行這種制度。原蘇聯(lián)解體后,這種制度不復(fù)存在了。
從經(jīng)濟(jì)分析的角度來看,使用取得是一種占有所有權(quán),容易導(dǎo)致浪費(fèi)性使用,以現(xiàn)在的浪費(fèi)性使用手段表明將來的所有權(quán);而注冊取得是一種紙面所有權(quán),交易成本過高,可能導(dǎo)致非實(shí)際使用者先占之后許可給其他人使用或轉(zhuǎn)讓給其他人。最有效率的模式應(yīng)該是二者的結(jié)合,在注冊制下考慮一定程度上要求商標(biāo)的商業(yè)使用,在使用原則下考慮采用注冊的形式要求。目前德國和英國的雙重模式已經(jīng)代表了商標(biāo)取得模式融合之大趨勢。

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